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DERECHO MERCANTIL

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22 tesis en 2 páginas: 1 | 2
  • LAS CONFERENCIAS MARÍTIMAS FRENTE AL DERECHO DE LA COMPETENCIA EUROPEO.

    Autor: ORTIZ BLANCO LUIS.
    Año: 2003.
    Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID [Más tesis de esta universidad] [www.ucm.es].
    Centro de lectura: FACULTAD DE DERECHO.
    Enlace a esta ficha: http://www.kriptia.com/CIENCIAS_JURIDICAS_Y_DERECHO/DERECHO_Y_LEGISLACION_NACIONALES/DERECHO_MERCANTIL/1#107361
    Resumen: Las conferencias marítimas son los carteles industriales más viejos que existen en la actualidad. Creadas a partir de 1875 por las navieras de línea regular, han gozado del beneplácito generalizado de los Gobiernos de todo el mundo. En la Unión Europea, el Reglamento (CEE) nº 4056/86 del Consjeo, de 22 de diciembre, les concedió la exención por categorías (autorización colectiva) más generosa que nunca se haya adoptado en la legislación de competencia comunitaria, con carácter indefinido. Esta exención por categorías se encuentra actualmente en proceso de revisión. Mientras que las navieras defienden el statu quo, y los usuarios del transporte piden la desparación de las conferencias, la Comisión Europea parece dispuesta a revocar la excención o cuando menos limitar drásticamente los poderes de las conferencias. Los debates se centran sí, de acuerdo con las normas de competencia comunitarias, y en particular el artículo 81.3 del Tratado CE, las conferencias son merecedoreas del tratamiento excepcional en Derecho de la competencia que les permite fijar precios y repartir los mercados de línea, prácticas radicalmente prohibidas por el Derecho añtitrust en otras industrias. En su primer capítulo, esta tesis estudia los orígenes de estos cárteles marítimos y del Reglamento 4056/86, así como el contenido general de éste. El segundo capítulo examina en detalle las disposiciones relativas a la exención por categorías de las conferencias. Los capítulos restantes examinan si las conferencias cumplen las condiciones de base de la autorización de acuerdos restrictivos de la competencia en Derecho comunitario. El tercer capítulo se centra en cómo las conferencias contribuyen al desarrollo técnico o económico, en particular proporcionando estabilidad a los fetes cómo los usuarios del transporte marítimo regular se benefician equitativamente de las ventajas económicas de las conferencias; y cómo todas las restricciones que plantean las conferencias son indispensables para conseguir los fines ventajosos que persiguen. Los dos últimos capítulos tratan la última de las condiciones de autorización, que exige que los acuerdos restrictivos que aspiren a ella no eliminen la competencia respecto de una parte sustancial del mercado. Para ello, el capítulo 4 repasa primero esta última noción en las decisiones de la Comisión Europea, y en la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas comparándola con la noción de posición dominante; y luego profundiza en la noción de posición dominante colectiva, en general, y de índole colusoria, en particular. Por último, el capítulo 5 estudia si, y de qué manera, las conferencias eliminan la competencia de forma importante y disfrutan de forma sistemática de una posición dominante colectiva de índole colusoria en los tráficos en los que están presentes. Las concluisones de la tesis son fundamentalmente dos: Por una parte, las conferencia son parecen cumplir lo general ninguna de las condiciones para la autorización. Por otra parte, si ejercieran sus cometidos estabilizadores de los fletes, las conferencias se veríana bocadas a incumplir la cuarta condición de la exención, pues para obtener la estabilidad deberían limitar de forma importante la competencia en el mercado. En consecuencia, la exención por categorías de las conferencias debería ser revocada. El actual proceso de revisión del Reglamento 4056/86 ofrece la ocasión adecuada.
  • LA LEGITIMACIÓN PARA EL CONTROL CONSTITUCIONAL DE NORMAS: LA EXPERIENCIA SALVADOREÑA

    Autor: ANAYA BARRAZA SALVADOR.
    Año: 2004.
    Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID [Más tesis de esta universidad] [www.ucm.es].
    Centro de lectura: FACULTAD DERECHO.
    Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.
    Enlace a esta ficha: http://www.kriptia.com/CIENCIAS_JURIDICAS_Y_DERECHO/DERECHO_Y_LEGISLACION_NACIONALES/DERECHO_MERCANTIL/1#109128
    Resumen: La tesis contiene, en esencia, un análisis sobre la acción ciudadana de inconstitucionalidad (control abstracto y de efectos generales) que existen en el derecho procesal salvadoreño; análisis que utiliza, como elemento central , es estudio de la legitimación procesal.Para ello,el análisis se bifurca en dos ámbitos : primero, el estudio técnico-procesal de la legitimación en el derecho procesal constitucional, que comprende una visión panorámica de la figura de la legitimación (capítulo I) , la relación entre el derecho procesal y el derecho constitucional (capítulo II) y un repaso de la legitimación en el derecho procesal constitucional(capítulo III); y segundo el estudio de la acción ciudadana de inconstitucionalidad en El Salvador, que incluye una relación de su evolución histórica (capítulo IV), su integración en el derecho procesal constitucional salvadoreño (capítulo V),su incorporación en el proceso de inconstitucionalidad (capítulo VI)y su funcionamiento en al realidad (capítulo VII).El análisis concluye , básicamente , a partir de la identificación de incoherencias técnicas y escaso impacto de la figura en la realidad, en la necesidad de transformación de un modelo de control constitucional esencialmente abstracto, proponiendo la incorporación de mecanismos e instrumentos de impronta concreta, sea por vía interpretativa, sea por vía de reformas legales (específicamente, la creación de un incidente de inconstitucionalidad en los procesos de control concreto).
  • LOS GRUPOS DE ENTIDADES ASEGURADORAS

    Autor: Ramírez Otero Lorena Cecilia.
    Año: 2004.
    Universidad: A CORUÑA [Más tesis de esta universidad] [www.udc.es].
    Centro de lectura: Facultad de Derecho.
    Centro de realización: Facultad de Derecho.
    Enlace a esta ficha: http://www.kriptia.com/CIENCIAS_JURIDICAS_Y_DERECHO/DERECHO_Y_LEGISLACION_NACIONALES/DERECHO_MERCANTIL/1#109451
    Resumen: La tesis juzgada versa sobre el tratamiento de los grupos de sociedades por el Derecho del SEguro Privado. En su primer capítulo se ha estudiado la vocación a la cocentración del seguro, según la realización de la operación conforme a plan, y la preferencia por la formación de grupos de sociedades. En el segundo capítulo se aborda la legitimidad de los grupos según los fines de la legislación de ordenación y supervisión de los seguros privados: el control de la idoneidad de los socios de control de la aseguradora y de las estructuras de grupo en que se integra; la compatibilidad entre la actuación especializada y la adquisición de filiales. En el tercer capítulo se trata del control financiero adicional de solvencia estática y dinámica sobre base consolidada; así como la supervisión de las aseguradoras que forman parte de conglomerados financieros. En el cuarto capítulo se trata de los métodos alternativos, a la especialización en el seguro de defensa periódica y la integración de la aseguradora en grupo.
  • EL CONTRATO NO-CONTRATO.

    Autor: BALLUGERA GÓMEZ CARLOS.
    Año: 2004.
    Universidad: NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA [Más tesis de esta universidad] [www.uned.es].
    Centro de lectura: FACULTAD DE DERECHO.
    Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO UNED..
    Enlace a esta ficha: http://www.kriptia.com/CIENCIAS_JURIDICAS_Y_DERECHO/DERECHO_Y_LEGISLACION_NACIONALES/DERECHO_MERCANTIL/1#110168
    Resumen: En la presente tesis se estudia el contrato por adhesión, considerando como su nota distintiva el que su contenido conserva, pese a la perfección del contrato, una posibilidad indeterminada de disenso. En cuanto esa posibilidad hace presa en las condiciones generales la llamamos disociación, referida al contenido contractual en general, incluyendo el contenido negociado, la llamamos anfibología. La subsistencia de esa circunstancia peculiarísima en el contrato por adhesión no es posible sin que las partes hayan llegado al convencimiento de haber celebrado un contrato. Se ha llamado a ese convencimiento de las partes y del intérprete, acuerdo nuclear. Tanto la disociación como la anfibología deben ser eliminadas, esa eliminación no es posible realizarla únicamente con las armas de la interpretación sino que se precisa de normas específicas articuladas en tomo a lo que se ha denomimado norma de equilibrio del contrato de intercambio. En su forma negativa esa regla reza así: las cláusulas abusivas están prohibidas, en la afirmativa, las condiciones generales de la contratación deben ser equilibradas. La norma de equilibrio es semiimperativa y puede ser formal o material, aspectos que determinan sus dos modalidades principales. La norma de equilibrio en su aspecto formal postula la transparencia de las condiciones generales, en su aspecto material prohibe la abusividad. También se consideran modalidades de la norma de equilibrio la regla de la prevalencia de la condición más beneficiosa y el concepto legal de las condiciones generales de la contratación. La promulgación y desarrollo de la norma de equilibrio ha dado lugar, dentro del Derecho privado a una nueva vertiente o dimensión, la social, que nos permite hablar en la actualidad de un auténtico Derecho privado social. Éste es para y pancontractual, requiere el desarrollo de un aparato público especial y demanda soluciones coherentes con el mercado interior europeo. Por otra parte, el fin último de las soluciones postuladas en la tesis y el hilo conductor de su significación es el aumento del poder contractual de los adherentes para hacer frente a su expulsión del mercado de las condiciones generales, como consecuencia del aumento del poder de la empresa que resulta del desarrollo económico. Ese reequilibrio de poder es la condición para llegar a un verdadero contrato en el moderno intercambio masivo que sirva como forma jurídica adecuada del mismo. Ese resultado se obtiene, sin embargo, no sólo del modo tradicional, por medio de la negociación, sino por la vía especial y doble, o de la integración judicial tras un pleito, o de la re-negociación del contenido contractual tras la perfección del contrato. Ambas vías descansan en la vigencia efectiva de la norma de equilibrio fundada en un alto nivel de protección de los adherentes y consumidores. En la vigencia de ese ordenamiento el adherente encuentra la solución para el caso determinada por el Derecho privado social, lo que en la tesis llamamos formulación concreta del equilibrio, que le sirve de contraoferta social apta para lograr una transacción con el predisponente que le libre, con el menor coste, de los abusos de los más fuertes.
  • EL REGIMEN JURÍDICO DE LOS MERCADOS ELECTRONICOS CERRADOS (EMARKETPLACES)

    Autor: RODRIGUEZ DE LAS HERAS BALLELL TERESA.
    Año: 2004.
    Universidad: CARLOS III DE MADRID [Más tesis de esta universidad] [www.uc3m.es].
    Centro de lectura: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS.
    Centro de realización: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID.
    Enlace a esta ficha: http://www.kriptia.com/CIENCIAS_JURIDICAS_Y_DERECHO/DERECHO_Y_LEGISLACION_NACIONALES/DERECHO_MERCANTIL/1#112301
    Resumen: Los Mercados Electrónicos Cerrados (MEC) son plataformas de negociación y contratación que se construyen sobre la infraestructura de Internet. Son una forma de comercio electrónico entre empresarios en entornos cerrados. Los MEC presentan sugerentes rasgos que los distinguen de otros modelos B2B: su geometría, las reglas de funcionamiento (Rules Book) del mercado, el control del acceso de los participantes, la función (contractual) supervisora del ente gestor para disciplinar las conductas. El objetivo de este trabajo consiste, primero, en identificar el fenómeno respecto a otras fórmulas afines o similares (Parte I); segundo, esbozar su régimen jurídico (Parte II). Siendo el ente gestor la figura más distintiva de esta realidad, se aborda inicialmente su análisis para calificarlo como PSSI, desbrozar su estructura organizativa y descubrir una imagen funcionalmente trifaz: prestador de servicios, regulador (contractual) y "generador de confianza". A partir de esta aproximación, se procede a estudiar la relación contractual - la formación, el contenido y la naturaleza jurídica - que vincula al ente gestor con los participantes del MEC: el contrato de acceso. El conocimiento de los MEC, de su estructura y funcionamiento, se completa con el análisis de los escenarios de responsabilidad que puede recrear la operativa de los MEC.
  • CONTENIDO DEL CONTRATO DE SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE

    Autor: PÉREZ ALBUQUERQUE M. ÁNGELES.
    Año: 2004.
    Universidad: EXTREMADURA [Más tesis de esta universidad] [www.unex.es].
    Centro de lectura: FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y TURISMO.
    Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.
    Enlace a esta ficha: http://www.kriptia.com/CIENCIAS_JURIDICAS_Y_DERECHO/DERECHO_Y_LEGISLACION_NACIONALES/DERECHO_MERCANTIL/1#114884
    Resumen: En el trabajo se aborda de forma global del aseguramiento de los viajes una de las modalidades de seguro sobre las que menos pronunciamientos, legales y doctrinales, existen. En consecuencia elaboramos la historia de la institución, su régimen jurídico vigente y estudiamos todos los elementos personales reales y formales de este negocio jurídico, así como las obligaciones de las partes en el mismo, para terminar realizando una categorización de las variedades de este seguro. Nuestra principal fuente de estudio han sido contratos reales, condicionados generales, así como la Ley de contrato de Seguro, Ley 50/1980, que aplicamos por analogía.
  • LAS ACCIONES RESCATABLES DE LA SOCIEDAD ANÓMIMA COTIZADA

    Autor: CHAMORRO DOMINGUEZ CONCEPCIÓN.
    Año: 2005.
    Universidad: REY JUAN CARLOS [Más tesis de esta universidad] [www.urjc.es].
    Centro de lectura: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES.
    Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES.
    Enlace a esta ficha: http://www.kriptia.com/CIENCIAS_JURIDICAS_Y_DERECHO/DERECHO_Y_LEGISLACION_NACIONALES/DERECHO_MERCANTIL/1#112795
    Resumen: El trabajo de investigación presentado tiene por objeto, fundamentalmente, el estudio del régimen jurídico en derecho español de las acciones rescatables. las acciones rescatables constituyen partes alícuotas del capital social, siendo valores negociables cuya particularidad o rasgo distinto consiste en venir configurados desde su emisión como amortizables por la sociedad emisora, de acuerdo con unas condiciones fijadas previamente. en la tesis se estudian tanto los aspectos jurídico-conceptuales y de política jurídica de las acciones rescatables, como las particularidades que presenta su régimen jurídico positivo introducido en 1998 por el legislador español en la ley de asociedad anónimas, conforme a lo dispuesto en la 2" directiva comunitaria en materia de derecho de sociedades. ello incluye el estudio de su caracterización como acciones en sentido técnico-jurídico; la fundamentación de su condición de clase de acciones; el análisis de los diversos fines que subyacen a su emisión y suscripción, así como los eventuales riesgos que la emisión de acciones rescatables y su rescate puede suponer que los intereses de los acreedores sociales, los antiguos accionistas, la propia entidad emisora y el mercado. igualmente se exponen los modelos normativos presentes en derecho comparado y se sitúa al derecho español en este marco. el estudio del régimen jurídico-positivo de las acciones rescatables abarca las especialidades que presenta su creación, suscripción y amortización.
  • EMPRESA, GARANTIAS RECIPROCAS Y CAPITAL SOCIAL: PROPUESTAS LEGE FERENDA

    Autor: GONZALEZ GONZALEZ MANUEL JESUS.
    Año: 2005.
    Universidad: CÓRDOBA [Más tesis de esta universidad] [www.uco.es].
    Centro de lectura: FACULTAD DE DERECHO.
    Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.
    Enlace a esta ficha: http://www.kriptia.com/CIENCIAS_JURIDICAS_Y_DERECHO/DERECHO_Y_LEGISLACION_NACIONALES/DERECHO_MERCANTIL/1#112821
    Resumen: En un Derecho de Sociedades Mercantiles inmerso en proceso de revisión y redefinición hacia el necesario aumento de la flexibilización normativa y de la capacidad estatutaria de autorregulación, respetando unos mínimos legales que garanticen la unidad del sistema pero que permitan al mismo tiempo corregir la insatisfacción de los operadores económicos con las estructuras vigentes, nos adentramos en el análisis de una de las paredes maestras del viejo edificio societario: el capital social, constatando la escasa presencia de su estudio en el actual debate societario, indagando en su concepto, origen, funciones y principios de ordenación con propuestas de nueva sistematización que, por un lado, intentan corregir la actual indiferencia de la doctrina ante esta categoría jurídica tan generosa en contenidos y en elaboraciones teóricas y por otro lado, que puede aportar también soluciones concretas a la cuestión societaria a través de la flexibilización de las decisiones sociales relacionadas con el aumento o disminución del capital. El capital social es uno de los pilares fundamentales que cimentan nuestro estudio junto al concepto de empresa. En cuanto elemento definidor de la actividad societaria, el capital social es útil si sirve, de forma concreta e individualizada a la dispar realidad en la que se hallan hoy las empresas que se constituyen en sociedades mercantiles y por ello nos adentramos en el estudio de los ejemplos de capital social variable presentes en nuestro ordenamiento jurídico y en los países de nuestro entorno más próximo, con especial mención a las Sociedades de Garantía Recíproca, una realidad a través de la cual, de forma palmaria, capital social variable, mutualismo y empresa se unen para satisfacer las necesidades de financiación y promoción de la actividad de la pequeña y mediana empresa española. Desde nuestro conocimiento de la realidad de las Sociedades mutuales en España, analizamos su concepto y función económica, su desarrollo en el ordenamiento jurídico español y en el subsistema andaluz, el ejemplo esclarecedor de la SGR cordobesa CREDIAVAL SGR, que cumplirá 25 años de existencia durante el próximo mes de mayo de 2006, y los elementos y peculiaridades que definen su estatuto jurídico, principalmente respecto al objeto social, los socios, la organización, el régimen económico-financiero y el capital social. Todo ello con respuesta a problemas concretos que se presentan en el funcionamiento de estas Sociedades y con propuestas de nueva regulación, planteando soluciones o nuevos debates, cercanos los treinta años desde la primera regulación legal de las SGR en España. Este ejemplo y el estudio pormenorizado de las SGR españolas, junto al estudio de las respuestas que ofrece el Derecho comparado al debate del capital social variable, tanto en Europa (Italia, Alemania y Francia) como en los países anglosajones, y referencias al Derecho argentino y mejicano, nos ayudan a plantear como propuesta final "Iege ferenda" que el ordenamiento español permita, al menos como modalidad y nunca como tipo social nuevo, dada la proliferación de los ya existentes, que las sociedades capitalistas que alcancen o pretendan una determinada dimensión, puedan constituírse y funcionar en el mercado con capital social fijo y con capital social variable, aprovechando para distinguir esta figura nueva de otras hoy existentes en nuestro ordenamiento societario, tales como el capital autorizado o el capital delegado, o con el antecedente de las acciones en cartera.Completamos este estudio con unas conclusiones concretas que delimitan y dan seguridad jurídica a la propuesta de capital social variable como modalidad, garantizando la íntegra suscripción del capital social y rodeando de determinadas garantías esta importante decisión y con un Resumen de la Bibliografía más importante que se ha utilizado, ordenada su cita en bloques por Autores, Revistas, Informes, Ponencias y proyectos legislativos, legislación de obligada consulta.
  • EL LEVANTAMIENTO DEL VELO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA SOCIETARIA (DESDE LA PERSPECTIVA JURÍDICA SALVADOREÑA)

    Autor: MORALES QUINTANILLA RAMON ANTONIO.
    Año: 2005.
    Universidad: AUTÓNOMA DE BARCELONA [Más tesis de esta universidad] [www.uab.es].
    Centro de lectura: Facultad de Derecho.
    Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.
    Enlace a esta ficha: http://www.kriptia.com/CIENCIAS_JURIDICAS_Y_DERECHO/DERECHO_Y_LEGISLACION_NACIONALES/DERECHO_MERCANTIL/1#113297
    Resumen: El presetnte trabajo aborda la llamada doctrina del levantamiento del velo de la personalidad jurídica, técnica judicial de origen anglosajón, mediante la cual los jueces pueden, en casos concretos y excepcionales, desconocer la abstracción en que consiste la figura de la personalidad jurídica, cuándo ésta es utilizada para llevar a cabo actos en fraude de ley, de terceros o como forma de violar un contrato. Con ello, se pretende que el juzgamiento de los casos se apegue a razones de justicia y no de mero formalismo, permitiéndole al juzgador imputar directamente a los accionistas ciertas actuaciones de la sociedad a que éstos pertenecen, cuando aquellos han pretendido maliciosamente sustraerse al cumplimiento de las obligaciones, aduciendo la separación patrimonial y de responsabilidades entre la sociedad y sus socios. Esta doctrina debe aplicarse prudencialmente, pues supone una excepción no normada al privilegio de la limitación de la responsabilidad y al respeto de la personificación diferenciada, lo que pudiera dar lugar a la crisis misma del concepto de persona jurídica. Precisamente, al no existir en la gran mayoría de países seguidores del sistema continental una norma que autorice soslayar la personalidad de una sociedad, se le ha señalado que dicha aplicación podría acarrear inseguridad jurídica, además de considerársele demasiado vaga y propia de un sistema ajeno al nuestro: el del common law. La diversidad de efectos que produce, dependiendo de cada caso, permite el juzgamiento de cada situación, en procura de la verdad material.
  • MEDIACIÓN Y ARBITRAJE COMERCIAL EN EL DERECHO NACIONAL E INTERNACIONAL. ESPECIAL REFERENCIA A LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

    Autor: Lantan Barrientos Harold César.
    Año: 2005.
    Universidad: AUTÓNOMA DE BARCELONA [Más tesis de esta universidad] [www.uab.es].
    Centro de lectura: Facultad de Derecho.
    Centro de realización: Facultad de Derecho.
    Enlace a esta ficha: http://www.kriptia.com/CIENCIAS_JURIDICAS_Y_DERECHO/DERECHO_Y_LEGISLACION_NACIONALES/DERECHO_MERCANTIL/1#113631
    Resumen: La presente tesis doctoral trata sobre los medios alternos de solución de controversias, su origen, clasificación, utilización y regulación en el ámbito nacional e internacional. Se estudia en especial la mediación y el arbitraje comercial. Se divide en cuatro capítulos. El primero se refiere en general a los medios alternos de solución de controversias, ventajas, desventajas y se hace una descripción de los puntos que, a nuestro juicio, son más sobresalientes en diversas legislaciones. El segundo trata sobre la mediación, sus diferencias con el arbitraje, sus fases y la regulación de las funciones del mediador. Se hace énfasis en la naturaleza jurídica del acuerdo logrado por esta vía y sus diferencias en el sistema romano-germánico y el anglosajón; punto que cobra mayor importancia con la firma de Tratados de Libre Comercio que propugnan por el uso de la mediación y el arbitraje para resolver controversias entre particulares. El tercer capítulo hace un estudio exhaustivo del arbitraje nacional e internacional. Analiza los temas del convenio arbitral, procedimiento, laudo y sus medios de impugnación, entre otros. En el arbitraje internacional se destaca la importancia de la Convención de Nueva York y de la Convención de Panamá para la ejecución y reconocimiento de los laudos arbitrales pronunciados en el extranjero. Finalmente, en el cuarto capítulo se analiza el uso de los medios de solución de diferencias -en especial, la mediación y el arbitraje- en los Tratados de Libre Comercio de los que El Salvador forma parte.
  • LA FIRMA ELECTRÓNICA (ESPECIAL REFERENCIA AL RÉGIMEN JURÍDICO SALVADOREÑO)

    Autor: Granillo de Tobar Ana Yesenia.
    Año: 2005.
    Universidad: AUTÓNOMA DE BARCELONA [Más tesis de esta universidad] [www.uab.es].
    Centro de lectura: Centro Cultural Embajada de España (El Salvador).
    Centro de realización: Facultad de Derecho.
    Enlace a esta ficha: http://www.kriptia.com/CIENCIAS_JURIDICAS_Y_DERECHO/DERECHO_Y_LEGISLACION_NACIONALES/DERECHO_MERCANTIL/1#113731
    Resumen: La investigación denominada "La Firma Electrónica", (especial referencia al régimen jurídico salvadoreño), presenta un análisis acerca del marco normativo de la firma electrónica en El Salvador, figura que fue incorporada con un ámbito de aplicación muy reducido. Sin embargo, la necesidad de incorporar al país en el mundo globalizado e impulsado por el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos de América, requiere de un análisis legal de los efectos jurídicos de la Firma electrónica en los contratos así como los beneficios de su uso por la Administración. La investigación se ha dividido en cuatro partes. La primera parte, denominada "Marco Normativo" comprende un estudio de la firma electrónica en el marco jurídico salvadoreño así como en el derecho comparado y en los ámbitos del derecho comunitario europeo e internacional. La segunda parte "La Firma Electrónica. Aspectos Generales" se refiere al proceso de formación de la firma electrónica, su relación con la Criptografía y la función de las Entidades de Certificación. La tercera parte, denominada "El uso de la Firma Electrónica en el ámbito de la contratación electrónica" conlleva un estudio jurídico de la formación del consentimiento en los contratos celebrados a través de medios electrónicos y de los efectos probatorios del documento electrónico. Además analiza el empleo de la firma electrónica por el Cibernotary así como por el sistema bancario en general. Finalmente, la cuarta parte "Firma electrónica y Administración electrónica" presenta los diferentes usos que la Administración pública puede hacer de esta figura, incluyendo: El empleo por el Órgano Judicial, en los procedimientos administrativos, su relación con los delitos informáticos, el cumplimiento de obligaciones tributarias, la protección de datos personales y de derechos de los consumidores.
    Más información sobre la firma electrónica
  • EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y SOCIEDAD UNIPERSONAL. ESPECIAL REFERENCIA AL DERECHO SALVADOREÑO

    Autor: Díaz Martínez Rutilio Antonio.
    Año: 2005.
    Universidad: AUTÓNOMA DE BARCELONA [Más tesis de esta universidad] [www.uab.es].
    Centro de lectura: UES-UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR (EL SALVADOR).
    Centro de realización: Facultad de Derecho.
    Enlace a esta ficha: http://www.kriptia.com/CIENCIAS_JURIDICAS_Y_DERECHO/DERECHO_Y_LEGISLACION_NACIONALES/DERECHO_MERCANTIL/1#113732
    Resumen: El presente trabajo de investigación sobre "La Empresa Individual de Responsabilidad Limitada y Sociedad Unipersonal. Especial Referencia al Derecho salvadoreño", se ocupa en principio de los conceptos empresa y sociedad, para dejar por sentada la plena diferenciación de los mismos, que como términos son combinables pero no confundibles jurídicamente. Se plantea, además, las formas jurídicas mediante las cuales el empresario individual y social pueden gozar del beneficio de limitación de la responsabilidad. La investigación comprende un apartado especialmente referido a la sociedad unipersonal, como figura recomendable para el establecimiento de una verdadera separación de patrimonios y se interesa por demostrar las ventajas que frente a la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada ofrece la sociedad con un solo titular del capital social. Se realiza un estudio de las legislaciones de la Unión Europea, Norteamérica y Latinoamérica, con el propósito de establecer el modelo seguido por la legislación salvadoreña, especialmente en cuanto al número de socios como requisito para la organización y funcionamiento de la sociedad; advirtiéndose los cambios que en ese aspecto ha experimentado la legislación que sirvió de modelo a la nuestra. Se destina un apartado al análisis del tratamiento que la legislación salvadoreña le da a la sociedad reducida a uno solo de sus miembros, y su reconocimiento interino como situación anormal. Siendo que el trabajo se propone ofrecer una modificación significativa en el campo del derecho de sociedades salvadoreño, se incorpora un análisis sobre las formas de control público y comercial de la sociedad de un solo socio, para finalmente ocuparse de los aspectos relativos decisiones del socio único y forma de documentarlas, juntas, órganos de administración.
  • LA ADQUISICIÓN DERIVATIVA DE ACCIONES PROPIAS: EL PROCESO DE ADAPTACIÓN COMUNITARIA

    Autor: BAÑULS GÓMEZ FRANCISCO ALEXIS.
    Año: 2005.
    Universidad: SAN PABLO CEU [Más tesis de esta universidad] [www.ceu.es].
    Centro de lectura: FACULTAD DE DERECHO.
    Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.
    Enlace a esta ficha: http://www.kriptia.com/CIENCIAS_JURIDICAS_Y_DERECHO/DERECHO_Y_LEGISLACION_NACIONALES/DERECHO_MERCANTIL/1#114241
    Resumen: La posibilidad de que una sociedad pueda adquirir sus propias acciones ha sido contemplada tradicionalmente con gran desconfianza por el derecho, en atención a las graves consecuencias que esta práctica podía comportar. No obstante, estos inconvenientes no constituyen de ningún modo la regla general, sino que configuran el cuadro de las que -por así decirlo- podrían catalogarse como "situaciones patológicas de aprovechamiento ilícito de una institución jurídica". La existencia en el derecho comunitario de una norma que prohibiese a las sociedades capitalistas la realización de operaciones de adquisición derivativa estaba plenamente justificada. En España, tras el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 25 de diciembre de 1989, y sus consiguientes modificaciones, se ha incorporado de forma razonable el ordenamiento societario de la Comunidad, colocando a nuestro país entre los pocos que han efectuado una adaptación de su derecho societario a la totalidad de las Directivas entradas en vigor.
  • LAS COSTUMBRES Y LOS USOS BANCARIOS, COMO FUENTES DEL DERECHO: SU CONCRECIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE LA CLIENTELA BANCARIA

    Autor: PANCORBO LÓPEZ MANUEL LUIS.
    Año: 2005.
    Universidad: GRANADA [Más tesis de esta universidad] [www.ugr.es].
    Centro de lectura: FACULTAD DE DERECHO.
    Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO - UNIVERSIDAD DE GRANADA.
    Enlace a esta ficha: http://www.kriptia.com/CIENCIAS_JURIDICAS_Y_DERECHO/DERECHO_Y_LEGISLACION_NACIONALES/DERECHO_MERCANTIL/1#115816
    Resumen: La inexistencia en España de una norma básica que, con rango de ley, disciplina un importante sector de la contratación mercantil, como es el sector bancario, ha propiciado que el Derecho contractual bancario actual se construya, de forma incoherente, sobre la base de multitud de disposiciones administrativas y de la utilización de las, llamadas, condiciones generales, incorporadas a los documentos contractuales que las entidades de crédito presentan a la firma de sus clientes (contratos de adhesión). Ello motiva el análisis de las costumbres y los usos bancarios como segunda fuente de este Derecho mercantil especial, que las partes intervinientes en una relación jurídico-mercantil, de carácter bancario, pueden alegar, en base al art. 2 del Código de Comercio; y que, por remisión al art. 1.3 del Código Civil, como Derecho común, requieren que sean probados. Esta tesis aborda dicho estudio, utilizando el método técnico-jurídico, desenvolviendo la investigación científica en tres etapas: la fase interpretativa, la fase sistemática y la fase crítica, dividiendo la obra en tres partes correlativas. 1,- En la Primera Parte se procede al examen previo de los usos de comercio, en general,; y a continuación, de los usos bancarios en particular, dada su conservación como usos del comercio específicos del Derecho Bancario. 2,- En la Segunda Parte, se exponen y ordena sistemáticamente los diferentes usos, costumbres y prácticas bancarias existentes. 3,- Por último, en la parte de "Conclusiones", se postula la necesidad de que en nuestro país se apruebe definitivamente una Ley de Contratos Bancarios: así como la conveniencia de una recopilación de usos bancarios, pues ésta cumple una importante función, como fuente de conocimiento del derecho objetivo, del que no puede sustraerse cualquier intento de innovación legislativa, en materia bancaria.
  • LA ASOCIACIÓN EN DERECHO ESPAÑOL: CONCEPTO Y RÉGIMEN JURÍDICO

    Autor: PÉREZ ESCALONA SUSANA.
    Año: 2005.
    Universidad: LA RIOJA [Más tesis de esta universidad] [www.unirioja.es].
    Centro de lectura: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES.
    Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES.
    Enlace a esta ficha: http://www.kriptia.com/CIENCIAS_JURIDICAS_Y_DERECHO/DERECHO_Y_LEGISLACION_NACIONALES/DERECHO_MERCANTIL/1#116086
    Resumen: La Tesis Doctoral sobre el concepto y el régimen jurídico de las asociaciones en Derecho español parte de conceptuar a la Asociación como Sociedad y no como una entidad contrapuesta a la Sociedad en función de la inexistencia de ánimo de lucro. Si el Derecho de Sociedades es Derecho de las organizaciones, la Asociación en sentido amplio puede definirse como el modelo o tipo básico de las sociedades de estructura corporativa que cuando queden sometidas, en sentido estricto, a la Legislación especial de Asociaciones por carecer de capital social, deberán perseguir una finalidad diferente a la lucrativa, lo que no excluye la realización por su parte de una actividad económica, incluso, con carácter principal. La posición defendida en la Tesis consiste así, en esencia, en recalcar la necesidad y el provecho (eficiencia normativa e interpretativa) que comporta analizar el régimen jurídico de las asociaciones prescindiendo de los obstáculos, más históricos que reales o vigentes, que dificultan su incardinación en el Derecho de Sociedades. Para ello, el objetivo perseguido ha sido doble: por un lado, hemos tratado de poner de manifiesto las diferencias que existen entre el régimen jurídico de las asociaciones y el régimen jurídico de las sociedades corporativas de capital que no encuentren su justificación en la ausencia de carácter capitalista de la asociación. Por otro, hemos tratado de cubrir las lagunas del régimen jurídico de las asociaciones con la aplicación analógica del régimen jurídico de las Sociedades Anónimas y Limitadas, en tanto que sociedades corporativas, respetando las peculiaridades propias de la asociación.
  • EL PRINCIPIO DE LA EDUCACIÓN COOPERATIVA: ESTUDIO Y APLICACIÓN EN LA REGIÓN DEL "VALE DOS SINOS" - BRASIL

    Autor: HENDGES MARGOT.
    Año: 2005.
    Universidad: DEUSTO [Más tesis de esta universidad] [www.deusto.es].
    Centro de lectura: FACULTAD DE DERECHO.
    Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.
    Enlace a esta ficha: http://www.kriptia.com/CIENCIAS_JURIDICAS_Y_DERECHO/DERECHO_Y_LEGISLACION_NACIONALES/DERECHO_MERCANTIL/1#117237
    Resumen: Esta tesis trata de uno de los siete principios cooperativos, aprobados por la Alianza Cooperativa Internacional en 1995, a saber, el principio de educación cooperativa, llamado con razón la "regla de oro del cooperativismo", en la medida que facilita la comprensión de todos los demás principios y delos valores o aspiraciones a los que tienden las cooperativas, así como su ejercicio. El trabajo se divide en dos partes diferenciadas y complementarias. La primera constituye el soporte teórico sobre el que se apoyará la segunda de carácter práctico. De este modo en la primera parte se estudia el nacimiento del cooperativismo moderno con la cooperativa de Rochdale en 1844, y su evolución posterior, situando en ella los valores y principios cooperativos como señas de la identidad cooperativa que se ha ido configurando muy especialmente a través de la Alianza Cooperativa Internacional, organización que agrupa a las cooperativas de todo el mundo a través de sus organismos federativos, desde 1895. A partir de esta visión global se centra en el estudio del sexto principio cooperativo, es decir, el principio de educación, para considerar su evolución hasta la interpretación actual que lo define como educación, formación e información, y analizar el sentido y alcance del principio así considerado. A partir de este soporte teórico se aborda un estudio empírico sobre el estado actual del principio en la región de procedencia de la doctoranda, el Valle del Río Sinos, en el Estado de Río Grande do Sul, en Brasil. Para la realización del estudio se aplica un cuestionario cuantitativo a las cooperativas de la región que se sitúan en los sectores de Salud, Agropecuario, de Crédito, de Educación, de Consumo, de Vivienda y de Producción. Trata de conocer a través del mismo cuál es el estado del principio de educación cooperativa para, a partir del diagnóstico realizado, poder obtener en práctica acciones de mejora para el cumplimiento más completo del principio.
  • REGISTRO Y NACIONALIDAD DEL BUQUE. ESPECIAL REFERENCIA A LA PERSPECTIVA AL RÉGIMEN JURÍDICO INTERNACIONAL Y DERECHO SALVADOREÑO

    Autor: QUINTEROS DE QUINTANILLA MIRNA VICTORIA.
    Año: 2005.
    Universidad: AUTÓNOMA DE BARCELONA [Más tesis de esta universidad] [www.uab.es].
    Centro de lectura: UES-UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR (EL SALVADOR).
    Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.
    Enlace a esta ficha: http://www.kriptia.com/CIENCIAS_JURIDICAS_Y_DERECHO/DERECHO_Y_LEGISLACION_NACIONALES/DERECHO_MERCANTIL/1#118136
    Resumen: El presente trabajo tiene como propósito presentar la importancia de la nacionalidad del buque y delimitar los efectos jurídicos que producen en los diferentes ámbitos nacionales e internacionales. En el capítulo I se desarrolla la naturaleza jurídica del buque, y los derechos y obligaciones frente al Estado que le concede su pabellón. En el capítulo II se analiza la normativa internacional relativa a la facultad de los Estados a otorgar la nacionalidad de los buques, concretamente la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, y la Convención de Ginebra Sobre el Alta Mar de 1958. Corresponde al Capítulo III examinar los deberes del Estado reconocidos por el Derecho internacional, en el ejercicio efectivo de su jurisdicción y control sobre los aspectos administrativos, técnicos y sociales sobre los buques que enarbolen su pabellón. El Capítulo IV plantea el fenómenos de las banderas de conveniencia y las consecuencias que generan en los diferentes ámbitos. En el Capítulo V se desarrolla el principio de la nacionalidad y el régimen jurídico aplicable en los diferentes espacios acuáticos en que se encuentra el buque. En el Capítulo VI se realiza un estudios respecto a los Convenios internacionales marítimos que se aplican en función de la nacionalidad, y la normativa internacional aplicable que limita el principio del Estado de pabellón. El Capítulo VII nos referimos a la seguridad marítima y su importancia en la navegación. Finalmente el Capítulo VIII desarrolla la nacionalidad del buque y su incidencia en el régimen laboral y social sobre la gente de mar. En conclusión, las reflexiones apuntadas nos conducen a determinar la importancia de la nacionalidad como una institución.
  • LA PROHIBICIÓN DE LA UTILIZACIÓN INDEBID DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA EN EL MERCADO DE VALORES.

    Autor: HERNANDEZ SAINZ ESTHER.
    Año: 2005.
    Universidad: ZARAGOZA [Más tesis de esta universidad] [www.unizar.es].
    Centro de lectura: FACULTAD DE DERECHO.
    Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.
    Enlace a esta ficha: http://www.kriptia.com/CIENCIAS_JURIDICAS_Y_DERECHO/DERECHO_Y_LEGISLACION_NACIONALES/DERECHO_MERCANTIL/1#119638
    Resumen: La tesis analiza de forma minuciosa la prohibición del uso indebido de información privilegiada contenida en el art. 81 de la Ley del Mercado de Valores. Se ofrece una nueva fundamentación de la prohibición, estimando que el bien jurídico protegido por la misma es la integridad de los mercados de valores, entendida como aquella cualidad que hace que los mercados sean justos porque los intervinientes en su tráfico se comportan de forma correcta. Se estudia en profundidad cada uno de los elementos que componen la prohibición; concepto de información privilegiada, destinatarios de la prohibición, conductas prohibidas (negociación, comunicación y recomendación de operaciones base en información privilegiada), detección, investigacion y sanción de los abusos de información privilegiada y el uso indebido de información privilegiada cuando concurren elementos de extranjería
  • 'LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ADMINISTRADOR DE SOCIEDAD DE CAPITAL EN EL CONCURSO DE ACREEDORES (REGÍMENES SOCIETARIO Y CONCURSAL: CONCURRENCIA Y COORDINACIÓN').

    Autor: Verdú Cañete María José.
    Año: 2006.
    Universidad: MURCIA [Más tesis de esta universidad] [www.um.es].
    Centro de lectura: Facultad de Derecho.
    Centro de realización: Facultad de Derecho.
    Enlace a esta ficha: http://www.kriptia.com/CIENCIAS_JURIDICAS_Y_DERECHO/DERECHO_Y_LEGISLACION_NACIONALES/DERECHO_MERCANTIL/1#116502
    Resumen: La memoria de Tesis tiene por objeto el estudio de la responsabilidad civil de los administradores de sociedades de capital declaradas en concurso de acreedores. En particular, se aborda el tratamiento de los presupuestos de aplicación y la función jurídica del nuevo régimen de responsabilidad previsto en el art. 172.3 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Asímismo, se intenta establecer un sistema de relaciones y coordinación entre este régimen concursal de responsabilidad y el régimen societario, que también resulta de aplicación en el seno del concurso de acreedores. Con anterioridad a la Ley Concursal, algunos autores habían manifestado la necesidad de prever soluciones específicas de responsabilidad civil de administradores para los supuestos en que éstos generan o agravan ilícitamente el estado de insolvencia de la sociedad con el consiguiente perjudicio a los acreedores. Las acciones societarias (acción social, acción individual y acción de responsabilidad por incumplimiento del deber de promover la disolución) no parecían otorgar un tratamiento adecuado de la cuestión. Esa regulación especial existían en algunos Ordenamientos de nuestro entorno. Así, en virtud de la acción de complemento de pasivo francesa o belga, o mediante la regulación del wrongful trading en el sistema británico, los administradores podían ser obligados a contribuir con su patrimonio personal al pago del pasivo de la sociedad imersa en un procedimiento colectivo de insolvencia. El legislador español, probablemente influido por la regulación existente en otros países (fundamentalmente, la regulación francesa) introduce en el art. 172.3 LC un régimen de responsabilidad de administradores específico para las situaciones concursales, con un ámbito de aplicación restringido y con una técnica legislativa que resulta discutible. Por un lado, la falta de claridad en la redacción del precepto suscita numerosas cuestiones de interpretación que han sido puestas de manifiesto por los auotes en los diversos comentarios que han sucedido a la aprobación de la Ley Concursal. Por otro lado, no se excluye la aplicación del régimen societario de responsabilidad de administradores. Ello determina tanto la disminución de la virtudalidad práctica del nuevo régimen de responsabilidad, como la posible concurrencia de diversos regímenes ante el mismo supuesto de hecho. Para evitar situaciones de doble resarcimiento de un mismo daño o enriquecimiento injusto de los acreedores resulta necesario coordinar los distintos supuestos de responsabilidad que pueden concurrir en el seno del concurso. En ello consiste precisamente el objetivo de la Tesis Doctoral. Tras la delimitación de la naturaleza jurídica y el ámbito de aplicación de las acciones societarias de responsabilidad, abordamos el tratamiento de la función jurídica y los presupuestos de aplicación de la denominada responsabilidad concursal para el posterior estudio de los supuestos de conflicto o concurrencia, en un intento de aportar soluciones de cara a la aplicación práctica de los distintos preceptos.
  • LA OPCIÓN DE COMPRA EN EL LEASING FINANCIERO.

    Autor: GARCIA SOLE FERNANDO.
    Año: 2006.
    Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID [Más tesis de esta universidad] [www.ucm.es].
    Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.
    Enlace a esta ficha: http://www.kriptia.com/CIENCIAS_JURIDICAS_Y_DERECHO/DERECHO_Y_LEGISLACION_NACIONALES/DERECHO_MERCANTIL/1#120597
    Resumen: El contrato de Arrendamiento financiero-leasing, introducido en España en los años 60 del pasado siglo ha tenido un desarrollo espectacular en la práctica mercantil española como instrumento de financiación al servicio de los empresarios. Entre los diferentes problemas jurídicos que plantea se encuentra la configuración del pacto de opción de compra, de manera que se han debatido distintas cuestiones en torno a este pacto, entre ellos, si el escaso importe del precio señalado, implica la existencia de una simulación contractual. En la tesis se defiende la libertad en su fijación, sin que un precio escaso implique necesariamente simulación contractual. También se analiza si el pacto de opción de compra es esencial al contrato de leasing financiero, concluyéndose en sentido negativo. Por último de "lege ferenda" se propone la conveniencia de articular un sistema de resolución contractual que permita en determinados supuestos al usuario recuperar parte de su inversión. También de lege ferenda se propone la posibilidad de que se posibilite "ex lege" el cambio de usuario en materia de lesing inmobiliario sin necesidad de consentimiento del Arrendador Financiero.
22 tesis en 2 páginas: 1 | 2
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