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ANALYSE ET PORYECCION ACTUEL PRINCIPES MORAUX DU PÈRE MANJONAuteur: ROSTAND QUIJADA CARMEN. Année: 2003. Université: COMPLUTENSE DE MADRID. Lieu de l'exposition: FACULTAD. Lieu de préparation: FACULTAD DE EDUCACIÓN. Résumé: Le but de cette thèse est d'étudier l'effet de l'éducation morale dans le travail de D. Andres Manjón dans les dernières lois d'enseignement. À cette fin, et compte tenu de la situation socio-culturel et politique de son temps, j'ai étudié leur contribution et leur projection actuelle faire une étude parallèle de ses écrits avec le contenu de la LOGSE Et les Principes de la qualité de la LOCE À la suite , Ont été analysées les écoles comme des institutions Je vous salue Marie à l'est de l'humanisme chrétien et social. La pièce majoniana a estiduiado comme un élément clé de base d'un système éducatif qui a backbone service à l'idéal des classes sociales margiandas ensemble au service de la vie spirituelle et morale, coordonne uhna travail ouvre de nouveaux horizons de la pédagogie actuelle. Pour Manjón, l'homme le principal agent de leur propre éducation et en respectant leur nature même, nous devons éduquer lui tout en intelligence, volonté et sentiment. Pour la educacción est moralement, il ne suffit pas d'éduquer, mais nous avons besoin d'acquérir de bonnes habitudes et de la sensibilisation, disciplinádolos et inspirant l'amour de la vertu. Le coeducadores ne sont pas seulement les transporteurs, mais les instructeurs et les émetteurs de tout enseignement moral à la fin. Pour Majón l'éducation comme moyen de régénération sociale et culturelle qui se pose, compte tenu de son contexte historique et social, les circonstances particulières qui ont vécu et de l'inspiration qui leur oeuvre éducative. SECTION JURIDIQUE DE L'ESPAGNE ET LE PORTUGAL RELATIONS DANS LE XVIIIE SIÈCLE.Auteur: LEMUS CHÁVARRI FERNANDO DE. Année: 2004. Université: COMPLUTENSE DE MADRID. Lieu de l'exposition: FACULTAD DE DERECHO. Lieu de préparation: FACULTAD DE DERECHO.
Résumé: La thèse a pour but d'aider à combler un vide laissé par la loi et les historiens internationalistes Espagnols: l'instrumentation juridique espagnol, portugais relations dans le XVIIIe siècle. La décision à prendre pour objectif l'étude des relations internationales et non sa formalisation juridique des traités et conventions, n'ignore pas l'importance de ces instruments, ni leur prolifération dans le IIP - llegan quinze accords conclus entre les deux principales puissances fourchette ou avec un Troisième, mais avec référence spécifique à l'autre nation ibérica -, mais vise à mettre en lumière l'importance du tissu des situations dont cabinet est cruciale, qu'elle résulte de fond ou des traités, comme il est vrai exponentiel de la réalité des relations interethniques ibéricas . Le choix du fonctionnement du Traité anglo-américain portugués de Methuen (1703-1810) comme délimiteur de la période couverte par cette étude, a cherché à fuir l'automatisme, surtout couper brutalement considération lorsque vous atteignez année 1800, qui s'opposent à l'examen des relations Monté à peu près à mi-chemin entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIX e siècle. Il sert également véritablement convention constitutionnelle, qu'elle qualifie d'une position clef jurídico Internacional de la couronne protuguesa. Une importance particulière a été accordée à la frontière en vertu d'outre-mer, et plus particulièrement dans le Traité de Madrid en 1750, avec de légères modifications confirmée par le Traité de San Ildefonso en 1777, qui a créé permanents, zone de transit portugesa de la moitié des possessions portugaises en Amérique du Sud. L'extension de l'étude de cet instrument jurídico Internacional - est également justifié parce que, contrairement à ce qui est la pratique habituelle, il n'a pas été le résultat d'un embrasement de la guerre, mais, du moins en théorie, le but était de procéder à une évaluation pacifíica Le titre jurídicos géographiques - des deux pouvoirs, en particulier depuis la perspecitva principe de l'uti possidetis ita à possideatis. "En somme, nous pensons que ce travail peut contribuer à apporter un contrepoint aux oeuvres pas trop objectif universitaires luso - brasileños. L'ANALYSE FACTUELLE ET DE LA POLITIQUE DE LA FRAUDE FISCALE.Auteur: HERRERO MALLOL CARLOS. Année: 2004. Université: COMPLUTENSE DE MADRID. Lieu de l'exposition: FACULTAD DE DERECHO. Lieu de préparation: FACULTAD DE DERECHO. Résumé: Cette thèse est fondée sur quatre piliers: A - La justification de l'acquittement des impôts. B - Qui est lésée par le non-paiement des impôts. Fondamentalement la société en général, qui fournit certains services publics qui sont touchées par la collection. Pas les fraudeurs et les contribuables en particulier à ce qu'ils couvrent les défauts des autres. C - Quel est le but de la sanction pénale. En substance, contrairement à d'autres sanctions, comme une punition pour encourager une plus grande ou mieux la collecte des impôts. D - négociabilité des peines. Par exemple, la récente théorie Fusi défenseurs au moment où se négocient des sanctions à la partie défenderesse. Le titre du poste est "l'analyse factuelle et juridique de la fraude fiscale," car elle sert également à hehcos et maintient les normes et sans relâche, bien que Karl Engisch, "un aller et venir de la vue des règles sur les faits et les faits à la Règles. "Il comprend une analyse de cette partie de la formulation du principe de la justice fiscale dans les États contemporains, de poursuivre en se concentrant sur la loi espagnole et dans le cas précis des sujets et des faits relatifs aux violations de la législation fiscale. Et conclut par des propositions de politiques visant à limiter la fraude de cette nature et d'améliorer sa réglementation juridique. LE CLONAGE HUMAIN: ASPECTS JURIDIQUES ET ÉTHIQUES.Auteur: GARCÍA GÓMEZ ALBERTO. Année: 2004. Université: COMPLUTENSE DE MADRID. Lieu de l'exposition: FACULTAD DE DERECHO. Lieu de préparation: FACULTAD DE DERECHO. Résumé: L'analyse de la légitimité et la légalité de la clonción humain est un sujet de grande actualité et complejidad.Para bonne compréhension et l'évaluation de la même adresse est obligatoire à partir de trois scientifiques, qui sont essentiels pour l'étude de ces questions de bioéthique: la biologie, la philosophie et Loi. En analysant l'état biologique de l'embryon de clone de comprendre que ce soit dans l'embryon produit par la technique de clonage est un être humain, c'est-à-dire s'il s'agit d'un organisme doté d'un génome lui-même appartient à l'espèce humana.Alalizmos également les positions de ceux qui soutiennent Ce n'est pas un être humain. D'un point de vue philosophique, nous essayons d'explorer le statut ontologique de l'embryon de clone de savoir si elle est ou peut être une personne, les raisons pour lesquelles il est considéré comme une personne et qui appuient un clone embryon n'est pas une personne. L'étude des questions éthiques du clonage humain nous permet de clarifier ce que nous faisons pour les données que la réalité humaine produit de clonación.Para cette étude, les différents types de clonage (expérimental terpéutica et de la reproduction) pour savoir ce qui, ils ne diffèrent, Quelle relation existe entre eux et ce qui est l'évaluation de la même chose. De analyse éthique peut aborder l'étude du clonage humain à la lumière des droits humanos.Con éthiques et d'une ossature juridique la vocation éminemment droits de l'homme sont configurés comme exigences éthiques qui doivent être positivizadas.Son droits univesales et inhérente et cela pourrait poser et essayer de Répondre à la question: Est-ce que vous réaliser les droits de l'homme à l'embryon de clone humain? A la lumière de ces considérations, nous examinons la légitimité d'une loi qui autorise le clonage humain. Notre étude a effectué une analyse de la réglementation du clonage humain en droit espagnol (Constitution, la loi sur les techniques de reproduction médicalement assistée et le Code pénal et le droit de la Cour constitutionnelle sur la valeur de la vie et drechos cœur de l'enfant à naître), ainsi que Les normes internationales de l'ONU, du Conseil de l'Europe et l'Union européenne. Aussi estudiameos droit à la formation sur la question pour laquelle nous avons passé en revue les initiatives législatives et dans les débats parlementaires du Congrès des députés, qui a traité ces thèmes, ainsi que les travaux menés au sein des organisations internationales telles que l'ONU, le Conseil de l'Europe et l'Union européenne. À la lumière de notre étude conclut que: le clonage humain sous toutes ses formes (expérimental terpéutica ou reproduction), et indépendamment de l'intention avec laquelle elle est effectuée, est intrinsèquement un comportement immoral et contraire à la loi, car elle produit et détruit les embryons humains Êtres, doit être traitée comme légitime personas.Es loi qui interdit le clonage humana.La norme juridique d'un État démocratique ou une interprétation de la même qui permet cette pratique serait radicalement injuste parce que cela autorise la violation de la dignité et des droits fondamentaux De ces êtres humains qui ont été utilisés dans le processus technique de clonage et que leur situation de faiblesse et de vulnérabilité, l'État doit protéger d'une manière spéciale. LA SOUVERAINETÉ DES ETATS QUE DANS LE CONTEXTE POLITIQUE MONDIALAuteur: DIEZ DE URDANIVIA FERNÁNDEZ S.C.F. XAVIER. Année: 2004. Université: COMPLUTENSE DE MADRID. Lieu de l'exposition: FACULTAD DERECHO.
Résumé: L'État et sa souveraineté sont les établissements d'accueil de la Renaissance dont hégémonique paradigme a, en substance, une force trisecular. Les circonstances d'aujourd'hui, qui est généralement connu sous le nom de la mondialisation, ont conduit à une crise systémique pour eux, qui touche de façon inhabituelle et sans précédent, la prévalence des principes qui ont fondé sa définition théorique et sur la base de son existence fenoménica. La racine du problème réside dans un changement de pouvoir politique de leur gouvernement les centres traditionnels, territoire défini, pour les cas qui ne reconnaissent pas les frontières physiques ou à l'entretien de la légitimité que les structures politiques et juridiques de l'Etat leur a fourni des noyaux. Le fait décrit affecte également une importante d'un ordre international, comme l'actuel plan formel, qui est fondé sur les aspects juridiques et arrangements conclus entre les États mal nommé, avec pour conséquence une incidence sur la modification de la structure politique et l'orbe préjudiciable aux intérêts du public Intérêt à assurer une large construit à partir des droits et libertés individuels, et de rendre plus méthodique et la coexistence harmonieuse. Le rétablissement de l'ordre, ou mieux, de la recherche d'un nouveau qui est adaptée à la nouvelle. Contexte - exige une redéfinition de l'organisation juridique et politique, sans porter préjudice aux particularités de chaque communauté nationale, il suffit d'intégrer et distinctement articulés, une communauté mondiale qui apparaît irréversible et qui est complet pour le genre humain . La théorie postule que la méthode adéquate pour atteindre ce but est l'adaptation à la nouvelle situation de l'ancien principe fédéral, dépouillé de toute limitation de sa demande antérieure à l'état des structures typiques. La dernière revendication est de proposer un schéma pour atteindre viables termes méthodologiques agiles face la culture poscontemporánea - l'ancien idéal kantien de unafederación monde des nations, afin que le système résultant peut compter sur les notes de légitimité à être fonctionnellement caractérisent le système politique. RAPPROCHEMENT DE LA NOTION DE DROIT DANS LA PERSPECTIVE TRIÁDICA: DESCRIPTION DE VOTRE ESCTRUCTURA, SA DYNAMIQUE ET SA FINALITÉAuteur: BATISTA SEBASTIAO. Année: 2004. Université: ALMERÍA. Lieu de l'exposition: FACULTAD DE DERECHO. Lieu de préparation: FACULTAD DE DERECHO. Résumé: Étant donné la complexité juridique de ce phénomène à divers niveaux et les perspectives, dans sa structure, la dynamique et la fin, recherchez une approximation de la notion de droit de dépasser le réductionnisme qui généralement configurées sur la base des idées de l'équité, de la primauté du sociale Pratique. Elle développe une analyse triádico sur les idées et concepts de la forme et de représentation symbolique, et la réalité de l'espace / temps de la loi, en plus de desenvolverlo dans les domaines de potentiel, de l'individualité, de la communauté et de l'universalité. L'analyse est fondée sur trois axes qui sont les processus fondamentaux de la connaissance (logique / analyse, de synthèse ou intuitive et pragmatique / exploitation). Pour aborder le problème, certains courants de la pensée juridique plus grande incidence sur le droit contemporain, comme inhérent à la construction de iusnaturalismo, positivimos juridique et le pragmatisme. Compte tenu des éléments constitutifs du phénomène juridique (ses facteurs opérationnels), met en lumière de l'espace, du temps, pesonajes et procédures, et sont reflétés dans sa structure notamment les principes (concepts, les croyances et les objectifs qui sont les perspectives), les valeurs et les sanctions , En plus des actes, des symboles et des pratiques qui le composent. En bref, il est proposé de construire des systèmes juridiques au conceptuel et formel des événements, fondée sur trois axes, dans le cadre du réseau universel de systèmes de régulation des effets de l'entropie et de la neguentropía les plus simples aux plus complexes de l'ordre social. CONFLITS CONSTITUTIONNEL, DE PONDÉRATION ET DE L'INCERTITUDE RÉGLEMENTAIREAuteur: MARTÍNEZ ZORRILLA DAVID. Année: 2004. Université: POMPEU FABRA. Lieu de l'exposition: DEPARTAMENTO DE DERECHO. Lieu de préparation: DEPARTAMENTO DE DERECHO. Résumé: La thèse traite d'un des problèmes les plus complexes d'aujourd'hui et de la théorie générale du droit et de droit constitutionnel, qui est des conflits qui surviennent entre différents éléments constitutionnels qualifiés de "droits", "biens protégés par la Constitution & # 39; "principes constitutionnels" ou "valeurs constitutionnelles", qui, ensemble, peuvent être classées sous la rubrique des "conflits constitutionnels. Du point de vue de l'analyse de ces situations ont été accomplis par la plupart de la théorie du droit et la Constitution dogmatique, on peut dire qu'elles sont caractérisées par la satisfaction des trois thèses suivantes: 1) Le conflit entre les éléments de régulation appelé ' ; Principes ", par opposition à d'autres facteurs (plus fréquente dans la loi) appelés" règles "; 2) Le conflit se manifeste qu'à certaines circonstances spécifiques ou à des cas spécifiques, sans parler d'un conflit ou d'incohérence Entre ces principes dans l'abstrait; 3) Pour un traitement approprié et à la résolution des conflits a besoin d'un mécanisme spécifique généralement appelé "pondération", ce qui est radicalement différente de la classique critères pour la résolution des antinomies dans le droit (les conflits entre les règles ), Qui consiste à résoudre dans le respect du principe que, dans les circonstances, est plus "poids" ou de l'importance (par opposition à des critères de résoudre les antinomies entre les règles, qui prévoient une dérogation permanente ou des hiérarchies entre eux). Selon l'analyse, de l'instrumental et les budgets de positivisme juridique méthodologiques et analytiques philosophie, sont parvenus à une série de conclusions dont la plus remarquable, c'est que le type de problème (les "conflits constitutionnels') leur solution (La "pondération") ne diffèrent pas trop de la situation antinomia politique classique et les critères de leur résolution. Plus précisément: 1) Comme pour le premier argument, après avoir analysé la catégorie des "principes", a été blessé à la conclusion qu'il s'agit d'une catégorie très problématique et une forte incertitude, alors la solution, il est plus judicieux de renoncer , Car d'un autre côté, on peut rendre compte de ce problème en dehors de cette catégorie. 2) En ce qui concerne le second argument, l'étude tente de démontrer que la grande majorité des situations de conflit constitutionnel "structurellement en raison d'un conflit catégorie identifiable dans le résumé (pour des raisons de logique, conceptuelles ou structurelles), dont le Plus proche de antinomies entre les règles. 3) En ce qui concerne le mécanisme de pondération, elle a été examinée à partir de trois points de vue généralement pas suffisamment différenciées: a) les conceptuel (quelle pondération), b) de la méthodologie (la manière dont elle est menée de pondération), c) de la réglementation (la façon dont il doit être fait Pondération). Les résultats montrent que, globalement, d'une part, il n'ya pas de lien nécessaire entre la notion de problème ou de l'ordre constitutionnel des conflits et le mécanisme de la masse, et d'autre part, que la pondération en tant que tel ne diffère pas trop (en fait, c'est presque Équivalent) de l'application des approches classiques à la résolution des antinomies. Enfin, au chapitre IV, il examine si le recours à l'argument de morale que l'appui à la prise de décision fondée sur la pondération peut garantir ni nécessairement garantir l'existence d'une seule bonne réponse à ce problème. La principale conclusion est que ce n'est pas le cas parce que dans le discours moral peut aussi être situations d'incertitude (telles que l'équivalence entre les variantes ou incomparabilité). C'est une nouvelle confirmation de la théorie de Hart du pouvoir discrétionnaire des juges dans les cas difficiles. LA MÉDIATION DANS LES DIFFÉRENDS DU TRAVAIL: LA NATURE ET LE STATUT JURIDIQUE DE LA DERECHOESPAÑOL.Auteur: SANTOR SALCEDO HELENA. Année: 2004. Université: ZARAGOZA. Lieu de l'exposition: FACULTAD DE DERECHO. Lieu de préparation: FACULTAD DE DERECHO.
Résumé: Les moyens pour résoudre les conflits de travail ont peu ancrée dans notre pays. L'intervention de l'Etat, l'absence d'autonomie collective et le rôle de la cour dans l'interprétation et l'application de normes de travail, entravé son développement. La reconnaissance constitutionnelle de la négociation collective a conduit, cependant, un changement significatif d'attitude en faveur de la solution de volontaires, de préférence privés, les conflits du travail. Depuis lors, l'intérêt pour l'étude des moyens de résoudre les conflits et a connu une croissance de plus en plus prononcés après les références aux médias, de la LPL 1990, et la réforme de la législation du travail en 1994. Parmi la conciliation, la médiation et l'arbitrage, l'institut moins connues des études de droit et en espagnol, a été et est la médiation. Cette ignorance n'a pas manqué, cependant, parallèlement à leur utilisation par les États et les systèmes régionaux de l'ADR. Au contraire. Malgré l'absence de véritable précédent dans notre pays, les accords interprofessionnels qui ont mis en place de tels systèmes ont opté pour le travail de médiation au détriment de la conciliation, convertis, le plus souvent dans un rituel formalité réduit opérationnel. La préférence des partenaires sociaux pour la médiation n'a pas été accompagnée, toutefois, le nécessaire effort de systématisation juridique. Les lois qui régissent conventionnels et de créer différents médiateurs et nécessitent des questions de procédure, mais sa perspective est purement instrumental. Ils considèrent la médiation comme un autre moyen de traiter ou de faire grève, mais pas définie comme un institut de droit ou de déterminer ses éléments concernant né relation juridique entre le médiateur et les moyens des relations qui, théoriquement, peut être déposée en vertu de profils différents: comme une activité Visant à la résolution des conflits, à la suite de cette activité, si le conflit se termine par un compromis budgétaire différend juridique et de procédure, ce qui suffit à sa tentative. Le peu d'attention accordée par la doctrine de l'espagnol et de multiples niveaux qui sont projetées sur l'institut constituaient des motifs d'encouragement pour faire face à leur enquête. Et de cette façon, le travail de médiation fait l'objet d'un doctorat Cette thèse, qui a cherché à identifier la nature de la médiation et à analyser leur analyse, puisque le structurel et fonctionnel, le droit du travail espagnol. Officiellement, la thèse est divisé en quatre chapitres. La première est consacrée aux fondements de l'action bénévole au règlement des conflits et à l'évolution du système espagnol de extrajudicialidad. Fondées sur l'examen des conflits que la situation de fait qui appelle une solution de canaux, traite du rôle assumé par l'État en vue d'atteindre cet objectif, ainsi que le rôle croissant de l'autonomie des parties en ce qui concerne la création de médias composition et le transit Eu lieu dans les dernières années de la primauté de la tutelle publique à l'essor de la chanson privé. Le deuxième chapitre est consacré à la définition juridique de la médiation comme moyen de résoudre les conflits. À cette fin, la médiation diffère d'autres instituts. Et puis aborde leur statut juridique de l'activité menée par l'autofinancement, grâce à l'assistance de droit comparé, la théorie juridique de l'entreprise et l'étude d'autres formes d'intervention d'une tierce partie impartiale explicitement reconnue comme une entreprise en droit espagnol. Les personnages de compromis conclu avec la médiation sont également discutés dans ce chapitre, ainsi que les entreprises instrus utilisés pour la réaliser. Et se rendre compte que la poursuite de l'accord de médiation et ses effets dépendent de la puissance accordée à l'autonomie privée, il tente de définir le champ d'application de l'indisponibilité de principe figurant à l'article 3,5 du statut des travailleurs. À la fin du chapitre traite de la médiation en tant que condition préliminaire de la procédure et les effets qui pourraient découler de son refus ou de son approche inappropriée corps. En étudiant les méd 8 iación et 65d Non publique siège et le rôle de la négociation collective comme une source de médiation privé siège, consacre le troisième chapitre de la thèse, qui a analysé avec une attention particulière à l'état du cadre réglementaire, des formules de médiation créé par le ordinaire Les conventions collectives et les organisations commerciales préférentielles comme un conduit d'institutionnaliser les procédures et les services de médiation. Le dernier chapitre est réservé à l'étude de l'état des accords de médiation et autonomistes ADR. Les principes directeurs qui informer de la procédure, qui peut la médiation des conflits, les personnes autorisées à y participer, de la diversité des formes de corps médiateur et le développement des différentes formalités de la procédure proprement dite, les sujets abordés dans ce chapitre, qui se termine par un chapitre de la Sur l'efficacité juridique de l'accord conclu à la médiation, sa ejecutividad et son éventuelle défi. LA PHILOSOPHIE POLITIQUE DE CAROLE PATEMANAuteur: GALACHE REJON FRANCES. Année: 2005. Université: COMPLUTENSE DE MADRID. Lieu de l'exposition: DERECHO. Lieu de préparation: DERECHO. Résumé: Comme le titre l'indique, les thèses d'un travail qui les expose la théorie politique Carole Pateman, auteur peu connu dans notre pays, l'analyse de son travail dans un ordre chronologique, afin de faciliter la lecture et la compréhension de la même chose. Le travail commence par une brève introduction biobibliográfica et est divisé en neuf chapitres, le premier d'entre eux se référant à la première activité de l'auteur a analysé sur la démocratie et la participation. Ensuite, deux chapitres sont consacrés à la présentation de l'analyse Pateman fait sur la question de l'obligation politique, suivie de deux chapitres qui examinera son travail sur le contrat sexistes et deux chapitres qui traduit et analyse sa dernière publication, près de la pathologie de la femme. Enfin comprend un chapitre sur plusieurs textes publiés par l'auteur, sur la démocratisation de la société finalizándose thèse avec les conclusions et de la littérature. MODULATION DES JUGEMENTS, ET LE POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DU JUGE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ COLOMBIENNEAuteur: ESCOBAR MARTINEZ LINA MARCELA. Année: 2005. Université: PAÍS VASCO. Lieu de l'exposition: FACULTAD DE DERECHO. Lieu de préparation: Y TEORÍA DEL DERECHO - FACULTAD DE DERECHO. Résumé: Investigaicón Ce travail porte sur l'étude de la technique de la modulation des peines, d'une partie de la variété des décisions interprétant existant au niveau mondial et les problèmes qui sont générés autour d'eux. Il a ensuite l'intention de travailler de longues ou de résoudre les questions suivantes: Quel  organes chargés d'exercer un contrôle énoncés dans la Constitution, dans leurs décisions, ont appliqué certains de (s) les modalités de décisions interprétatives?,  Quelle est la modulation de la chaux utilisée en Colombie? .  Quelle est la proportion et que les points sont modulées colombien jurisprudence dans le domaine de la constitutionnalité de 1912 jusqu'à l'an 2005?. Ce travail est donc une étude trottoir de la modulation des décisions, et le pouvoir réglementaire de la Cour constitutionnelle colombienne. Cette nécessairement commencer par l'étude des questions relatives à la distinction entre la norme et le fichier: les notions de jugement et d'interprétation des phrases manipulateur, et de l'effet différé au moment de la constitutionnalité des décisions, entre eux. Cela permettra d'évaluer dans quelle mesure le système a été modifié colombien sources du droit, depuis la Constitution de 1886 a été légaliste. Cette étude est justifiée dans les problèmes déjà noté que l'ignorance de l'affaire a soulevé en Colombie. Ses résultats seront utiles dans la mesure où elle contribue à la connaissance et la familiarité avec les méthodes de modulation utilisée peines en Colombie et dans d'autres pays. En outre, cet ouvrage propose une série de repères pour l'utilisation des jugements colombien interprétative, qui sont en cours d'examen par la communauté universitaire et juridique dans le seul but de faire un petit éclairage sur le conflit entre les énoncés et les différents organismes gouvernementaux. "AU-DELÀ DU DROIT ENGLISH MAIS PAR LE DROIT ENGLISH." RAYMOND SALEILLES ET DE LA LUTTE POUR LE DROIT COMPARÉ.Auteur: Aragoneses Aguado Alfons. Année: 2005. Université: GIRONA. Lieu de l'exposition: Facultat de Dret. Lieu de préparation: Facultat de Dret.
Résumé: À la fin du XIXe siècle, les circonstances qui ont permis à Raymond Saleilles tematizar autonomie du droit comparé comme science objet, le but et la méthode qui leur est propre. L'internationalisation des échanges, la crise dans l'exégèse et le Code Napoléon lui-même, le défi de l'émergence des sciences sociales et de l'allemand et suisse des codes ont été nécessaires une nouvelle manière d'étudier la loi. Raymond Saleilles estime que le droit comparé devrait se séparer de la législation comparée en utilisant une méthode scientifique, basée sur l'histoire et la sociologie, ont été en mesure d'identifier les éléments de chaque système rapprocher de l'idéal «droit commune de l'humanité civilisée" LE SECTEUR MINIER ARTISANAL DANS LES PAYS DU MERCOSUR. LE CAS DU BRÉSIL.Auteur: TORRE CARRILLO ARTURO DE LA. Année: 2006. Université: BARCELONA. Lieu de l'exposition: FACULTAD DE GEOLOGÍA DE LA UB. Lieu de préparation: FACULTAD DE GEOLOGÍA DE LA UB.
Résumé: Le secteur minier artisanal a augmenté au cours des dernières décennies dans tous les pays de l'Amérique latine et les Caraïbes comme une augmentation de la pauvreté et l'exclusion sociale dans la région. Cette augmentation s'est produite en parallèle avec la moitié de ce fait l'ensemble du marché de l'emploi est précaire, à la charge de travail réglementées. Cette thèse a étudié la pertinence économique et sociale de ce type d'exploitation minière, qui se caractérise par sa petite taille, son degré élevé de l'informel et par l'utilisation de techniques rudimentaires, l'exploration, l'exploitation et la transformation des ressources litosféricos disponible le Estados partes Le MERCOSUR et ses partenaires. De nombreux pays ont élaboré des règles spécifiques pour réglementer ce type d'activité et des carrières. Donc, dans le cas du Brésil ce qui a été fait grâce à l'appui juridique aux associations et coopératives formées par les artisans mineurs (les garimpeiros) de leurs droits en vertu de la Constitution de 1988, qui prévoit le développement économique et social de ce type de travailleurs. Pour ce que j'ai étudié, dans le détail, quels types de ressources sont exploitées, les techniques qui sont utilisés dans l'extraction et le traitement de celui-ci, agissant en qualité de la production sur le marché, que les problèmes rencontrés par ces entités minières et de la pertinence sociale a, depuis, point de vue. De même, j'ai rédigé un plan visant à améliorer la viabilité des activés de coopératives minières brésilienne, fondée sur l'optimisation de la gestion visant à réduire les impacts sur l'environnement et en mettant en oeuvre les techniques appropriées. Même si elle l'a toujours été étudié principalement à la petite exploitation minière du point de vue de l'extraction de l'or et des pierres précieuses, ou autre valeur unitaire élevée, j'en suis venu à la conclusion que le plus important dans ce type d'exploitation minière est associé à Le fonctionnement des intrants utilisés dans la construction, l'industrie de fournir les agrégats (fragments de roches, les pierres d'ornement et les agrégats), ainsi que de la chaux, du ciment, de céramique et de nombreux autres. Cette activité a lieu à de nombreuses reprises au sein de l'économie informelle et l'utilisation de techniques artisanales, qui le rendent improductif et compremetiendo tandis que sa durabilité. L'étude de cas a été fait dans la coopérative Agromineral Sem Fronteiras (CASEF), dont le siège est à Brotas de Macaúbas (Bahia, Brésil), qui se consacre à l'extraction garimpeira de cristal de quartz et le développement de l'artisanat de sa production de minéraux.
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